Формы и виды наследования

Сроки вступления в наследство

Дата открытия дела о наследстве, время вступления в наследство и срок выдачи свидетельства установлены Гражданским Кодексом РФ (ч. 3 ФЗ № 146). В нем же (ст. 1155) указаны пути восстановления сроков после их истечения.

По завещанию

Сроки вступления в наследство по завещанию составляют 6 месяцев. Получить имущество (квартира, дом, земельный участок, автомобиль и т.д.) и денежные вклады по завещанию можно только после смерти завещателя. При этом наследниками могут быть не только близкие и дальние родственники, но и третьи лица. Выдача свидетельства производится, если выполнены следующие условия:

  • завещание составлено в момент, когда составитель был дееспособным (над ним не было опеки) и в здравом уме (не находился под действием психотропных веществ, не был в депрессивном состоянии, не страдал психическими заболеваниями и т.д.);
  • документ оформлен в присутствии нотариуса, который своей подписью и печатью заверил бумагу, подтверждая этим свободную волю завещателя, его трезвый рассудок и подпись;
  • в нотариальную контору в течение 6 месяцев подано заявление об открытии дела о наследстве;
  • проведена оценка движимого и недвижимого имущества (состав и стоимость);
  • проведена проверка на наличие более позднего варианта завещания, дополнений и изменений текста.

Датой открытия дела о наследстве становиться не день подачи заявления, а дата смерти наследодателя или дата признания факта смерти судом, если завещатель исчез и его тело не смогли найти в течение определенного времени.

При своевременной подаче пакета документов и отсутствии других претендентов на наследство, выдача свидетельства может быть проведена ранее 6-тимесячного срока. Однако, при попытке оспорить завещание в суде или возможности появления на свет зачатого, но не рожденного ребенка от завещателя, сроки продлеваются (оформление свидетельства приостанавливается) до завершения судебной тяжбы или рождения несовершеннолетнего наследника (ему будет выделена обязательная доля).

По закону

Срок принятия наследства по закону такой же, как и по завещанию. Однако, есть свои нюансы.

  • Начало отсчета 6-тимесячного срока для получения наследства начинается со дня смерти собственника.
  • При отказе наследника или наследников первой очередности от наследства или их смерти в период открытого дела о наследовании, начинается новый отсчет срока. При отказе – с даты подписания отказной бумаги, при смерти – со дня ухода из жизни.
  • Новый срок будет короче и составит только 3 месяца, а точнее – 90 дней.
  • Если в судебном порядке будет доказано, что наследник является недостойным, то новый срок выдачи свой отсчет начнет с момента окончательного решения суда (учитывается возможность подачи апелляции) и составит 6 месяцев.

Если в указанные сроки не произошло вступление в наследство по факту или не были поданы документы о вступлении в наследство в нотариальную контору, наследуемое имущество переходит государству.

По дарственной

Передача имущества от одного физического лица другому путем дарения – самый распространенный способ смены владельца недвижимости, в том числе земли и автотранспорта. Здесь нет никаких сроков – право собственности переходит от дарителя к одариваемому автоматически, с момента передачи предмета дарения. Однако в дарственной могут оговариваться различные сроки перехода собственности из одних (собственник) в другие (одаряемый) руки:

  • после наступления совершеннолетия;
  • после смерти дарителя.

Использование такой формы передачи наследуемого имущества позволяет обойти выделение обязательной доли в наследстве – на подарок не распространяются права наследников (его не придется делить с наследниками, имеющими по закону право на обязательную долю при оформлении завещания). Наиболее часто такой вариант распоряжением наследством наблюдается в двух случаях:

  • когда муж дарит жене или наоборот, принадлежащую ему (ей) часть квартиры. В этом случае дети не смогут получить, а, следовательно, продать свою долю и ухудшить условия проживания оставшегося в живых супруга или супруги;
  • родитель передает ребенку в собственность свое имущество, защищая его от судебных разбирательств со стороны мачехи или отчима.

Что передается по наследству?

Наследственные отношения достаточно обширны, поэтому переход всех имущественных прав может осуществляться в отношении различного рода имущества и обязательств. Это является объектом или ядром подобных юридических отношений.

  1. вещи (деньги, ценности, одежда, аппаратура, техника, технические устройства и т.д.);
  2. имущество (движимое/недвижимое, в том числе и нежилое);
  3. имущественные права;
  4. различного рода обязательства.

Стоит отметить, что наследуется не только исключительно имущество, материальные вещи наследодателя, но и обязательства, долги. Это значит, что наследник в пределах своей доли наследования принимает на себя следующие обязательства:

  • кредитные;
  • залоговые;
  • долговые (оплате ком.услуг);
  • налоговые, если имеется задолженность;
  • договорные (купля-продажа, аренда).

Видео о принятии долгов вместе с наследством:

Все долги наследуются солидарно, то есть кредиторы могут предъявлять требования либо к 1 наследнику, либо ко всем вместе взятым наследникам.

Справка! Согласно ст. 1112 ГК РФ не наследуются долги, обязательства, которые тесно связаны с личностью умершего лица: алименты; причинение вреда жизни/здоровью и т.д. В эту категорию можно отнести и нематериальные блага (жизнь, здоровье, репутация, честь).

Неимущественные права, которые лишены материальной составляющей, не наследуются, но здесь есть исключения:

История

Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла в истории человеческого общества далеко не сразу.

В примитивных обществах принадлежавшее покойному движимое имущество часто рассматривалось как бесхозяйное, ничье, подлежащее свободному завладению любым. Пережиток этого сохранился в римском праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату наследственного имущества (rei hereditariae furtum non fit): пока оно не принято наследником, оно ещё ничье, и потому завладение им не есть кража. Но уже в древности возникла идея, что родственники умершего должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество.

По отношению к недвижимости отношение с самого начала было иным. Древнейшему праву была неизвестна индивидуальная собственность на землю, она принадлежала общинам, родам, семьям и поэтому смерть отдельного домохозяина не означала наступления бесхозяйности для той земли, которой он пользовался. Собственник (семья, род, община) не исчезал, а лишь менялись лица, имевшие право на непосредственное пользование.

Наследование изначально возникло только как наследование по закону. Предопределенный семейным строем порядок наследования не должен был изменяться. Идея прижизненного волеизъявления собственника о порядке наследования его имущества возникала постепенно. Одним из древнейших видов посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе семейного имущества между детьми — законными наследниками. Другим способом такого распоряжения было усыновление будущего наследника.

Чтобы не дробить имущество семьи между детьми наследодателя (а в древности детей в семьях рождалось много), действовало правило майората, при котором всё имущество родителей наследовал старший сын и только он. Иначе бы имущество, в т. ч. земля, в конечном итоге раздробились бы на мельчайшие клочки, с которых владельцам невозможно было бы прокормиться. В средневековой Европе младшие дети дворян, не получившие наследства, назывались шевалье — именно шевалье и были странствующими рыцарями (см. тж. рыцарь), тема которых значима в европейских культуре и искусстве.
У некоторых кавказских народов
правило майората имело оговорку,
что старший сын, наследуя всё,
должен был обеспечить каждого младшего брата
конём, оружием и походным снаряжением.

Имеется сообщение, что у монголо-татар во времена к монголо-татарскому нашествию на Русь всё имущество семьи наследовал, наоборот, «младший сын любимой жены» (жён было больше одной), объясняя это тем, что ко времени смерти главы семьи старшие сыновья (многие из них) погибали в войнах.

Дальнейшим этапом стало назначение из имущества, переходящего к законным наследникам, отдельных частичных выдач (отказов, или легатов) в пользу церкви. У некоторых народов, отступление от обычных норм законного наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей общины, народного собрания (древнеримское testamentum comitiis calatis).

При этом свобода завещательных распоряжений допускалась легче по отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так например, в германском обычном праве завещание могло касаться только движимого имущества, а недвижимость должна была переходить непременно к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги (см. Фидеикомисс). Свобода завещания долго не допускалась по отношению к родовому, унаследованному имуществу.

Поскольку наследование ставит одних людей с самого начала в более привилегированное положение, чем других, то само право наследования неоднократно подвергалось критике.

Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владельца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего могли получить содержание из него. Институт наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение было отменено.

С 1.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по закону доведено до восьми.

История

Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла в истории человеческого общества далеко не сразу.

В примитивных обществах принадлежавшее покойному движимое имущество часто рассматривалось как бесхозяйное, ничье, подлежащее свободному завладению любым. Пережиток этого сохранился в римском праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату наследственного имущества (rei hereditariae furtum non fit): пока оно не принято наследником, оно ещё ничье, и потому завладение им не есть кража. Но уже в древности возникла идея, что родственники умершего должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество.

По отношению к недвижимости отношение с самого начала было иным. Древнейшему праву была неизвестна индивидуальная собственность на землю, она принадлежала общинам, родам, семьям и поэтому смерть отдельного домохозяина не означала наступления бесхозяйности для той земли, которой он пользовался. Собственник (семья, род, община) не исчезал, а лишь менялись лица, имевшие право на непосредственное пользование.

Наследование изначально возникло только как наследование по закону. Предопределенный семейным строем порядок наследования не должен был изменяться. Идея прижизненного волеизъявления собственника о порядке наследования его имущества возникала постепенно. Одним из древнейших видов посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе семейного имущества между детьми — законными наследниками. Другим способом такого распоряжения было усыновление будущего наследника.

Чтобы не дробить имущество семьи между детьми наследодателя (а в древности детей в семьях рождалось много), действовало правило майората, при котором всё имущество родителей наследовал старший сын и только он. Иначе бы имущество, в т. ч. земля, в конечном итоге раздробились бы на мельчайшие клочки, с которых владельцам невозможно было бы прокормиться. В средневековой Европе младшие дети дворян, не получившие наследства, назывались шевалье — именно шевалье и были странствующими рыцарями (см. тж. рыцарь), тема которых значима в европейских культуре и искусстве.
У некоторых кавказских народов
правило майората имело оговорку,
что старший сын, наследуя всё,
должен был обеспечить каждого младшего брата
конём, оружием и походным снаряжением.

Имеется сообщение, что у монголо-татар во времена к монголо-татарскому нашествию на Русь всё имущество семьи наследовал, наоборот, «младший сын любимой жены» (жён было больше одной), объясняя это тем, что ко времени смерти главы семьи старшие сыновья (многие из них) погибали в войнах.

Дальнейшим этапом стало назначение из имущества, переходящего к законным наследникам, отдельных частичных выдач (отказов, или легатов) в пользу церкви. У некоторых народов, отступление от обычных норм законного наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей общины, народного собрания (древнеримское testamentum comitiis calatis).

При этом свобода завещательных распоряжений допускалась легче по отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так например, в германском обычном праве завещание могло касаться только движимого имущества, а недвижимость должна была переходить непременно к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги (см. Фидеикомисс). Свобода завещания долго не допускалась по отношению к родовому, унаследованному имуществу.

Поскольку наследование ставит одних людей с самого начала в более привилегированное положение, чем других, то само право наследования неоднократно подвергалось критике.

Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владельца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего могли получить содержание из него. Институт наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение было отменено.

С 1.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по закону доведено до восьми.